Решение Арбитражного суда Самарской области от 28 марта 2018 года №А55-30304/2017

Дата принятия: 28 марта 2018г.
Номер документа: А55-30304/2017
Раздел на сайте: Арбитражные суды
Тип документа: Решения


АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2018 года Дело N А55-30304/2017
Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2018 года
Решение в полном объеме изготовлено 28 марта 2018 года
Арбитражный суд Самарской области
в составе
судьи Мехедовой В.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черных И.А.
рассмотрев в судебном заседании 26 - 27 марта 2018 года, в котором был объявлен перерыв согласно ст.163 АПК РФ, дело, возбужденное по исковому заявлению
Общества с ограниченной ответственностью "СпецТрансИнжиниринг", (ОГРН 1086350000813 ИНН 6350012966), Россия, 443091, г. Самара, Самарская область, проспект Кирова, 261, оф.34; Россия, 443090, г. Самара, Самарская область, ул. Антонова-Овсеенко, д.53 А, оф.207
к Индивидуальному предпринимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Пикаеву Олегу Владимировичу, (ОГРНИП 304132318100066 ИНН 130900511507), Республика Мордовия, Инсарский район
о взыскании
при участии в заседании
от истца - до и после перерыва - Челноков С.С., доверенность от 01.09.2017;
от ответчика - Ефимова И.В., доверенность от 20.11.2017 N7, после перерыва - не явился, извещен;
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "СпецТраснИнжиниринг" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с Главы крестьянского фермерского хозяйства Пикаева Олега Владимировича суммы в размере 2 875 600 руб., в том числе задолженность за поставленный товар по Договору купли-продажи от 09.06.2017 N М-003 в размере 2 800 000 руб., пени в размере 75 600 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб., а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 37 378 руб.
Определением арбитражного суда от 16.11.2017 исковое заявление оставлено без движения в связи с нарушением требований ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
22.11.2017 от истца поступили документы с сопроводительным письмом вхN 180462 во исполнение определения суда от 16.11.2017 об оставлении искового заявления без движения. Представленные документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.
Определением суда от 28.11.2017 указанное исковое заявление принято к производству суда и назначено к рассмотрению по общим правилам искового производства.
В судебном заседании 15.02.2018 представитель истца представил заявление об уточнении заявленных требований с приложением документов, которые приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.
Согласно заявленного уточнения исковых требований, истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 3 183 600 руб., в том числе 2 800 000 задолженности за поставленный товар по Договору N М-003 купли-продажи от 09.06.2017, 383 600 руб. пени в соответствии с п. 8.2 Договора за период просрочки с 01.10.2017 по 15.02.2018; а также взыскать с ответчика расходы по оплате юридических услуг в сумме 50 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 37 378 руб., а расходы по государственной пошлине в сумме 1 540 руб. возложить на ответчика.
Принимая во внимание, что уточнение иска было заявлено в соответствии со ст. 49 АПК РФ, не противоречило нормам действующего законодательства, не нарушало прав третьих лиц, определением суда от 15.02.2018 оно было принято, в связи с чем, сумма иска составила 3 183 600 руб.
17.01.2018 от ответчика через систему "МойАрбитр" поступило ходатайство о вызове свидетеля (6873), согласно которого просит вызвать в суд в качестве свидетелей следующих лиц: Филиппова Я.В. - менеджера по продажам ООО "СТИ" и Сиротина А.П. - директора ООО "СТИ".
Определением суда от 22.01.2018 рассмотрение указанного ходатайства было отложено судом до предоставления ответчиком письменного мотивированного отзыва на исковое заявление.
Рассмотрев заявленное ходатайство в судебном заседании 15.02.2017 с учетом представленного ответчиком отзыва на исковое заявление, а также возражений истца на ходатайство ответчика о вызове свидетеля, Определением суда от 15.02.2018 в удовлетворении ходатайства было отказано, а судебное разбирательство по делу отложено на 26.03.2018.
В судебном заседании 26.03.2018 от истца поступили возражения на отзыв ответчика и ходатайство об увеличении размера исковых требований, согласно которого истец просит взыскать с ответчика задолженность в сумме 2 800 000,00 руб., пени в размере 492 800,00 руб. за период просрочки с 01.10.2017 г. по 26.03.2018 г., судебные издержки на представителя в размере 50 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 37 378,00 руб.
Согласно ч. 1 ст. 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
Принимая во внимание, что уточнение иска заявлено в соответствии со ст. 49 АПК РФ, не противоречит нормам действующего законодательства, не нарушает прав третьих лиц, оно подлежит принятию судом, в связи с чем, сумма иска равна 3 292 800 руб.
Возражения истца на отзыв ответчика приобщены к материалам дела в порядке ст. 81 АПК РФ.
Представитель ответчика в судебном заседании возражал против заявленных исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве на заявление (вх.N 23851 от 13.02.2018), приобщенном к материалам дела вместе с приложенными документами в порядке ст. 75 АПК РФ.
В судебном заседании 26.03.2018 в соответствии со ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 27.03.2018, информация о котором была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет в режиме общего доступа.
После перерыва представители сторон дополнительных доказательств по делу не представили. Истец поддержал ранее изложенную позицию по делу и прочил удовлетворить исковые требования в полном объеме.
Ответчик явку представителя в судебное заседание после перерыва не обеспечил, о месте и времени проведения которого извещен в соответствии с п. 5 ст. 163 АПК РФ.
Дело рассмотрено в судебном заседании 27.03.2018 в соответствии с положениями ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в материалах дела доказательствам.
Как следует из материалов дела, 09.06.2017 года между ООО "СпецТрансИнжиниринг" (Продавец) и ИП Глава КФХ Пикаев О.В. (Покупатель), был заключен Договор NМ-003 купли-продажи (Далее - Договор).
Согласно п. 1.1. договора Продавец принял обязательство передать Покупателю товар, указанный в приложении В.(далее - товар или оборудование)
Согласно Приложения В к Договору товаром является - Д-820пс м "ДОМИНАНТА" Борона дисковая мульчирующая полуприцепная складная модернизированная с системой (тандемный) каток в количестве 1 шт.
Товар, с руководством по эксплуатации и сертификатом соответствия передан Покупателю 09.06.2017 г., что подтверждается Актом приема-передачи к Договору.
Согласно Приложение Е к договору, договорная стоимость Товара составляет 3 000 000,00 рублей. Также Сторонами в порядке, изложенном в приложении Е к договору, согласованны сроки оплаты стоимости товара:
предоплата в размере 200 000,00руб. в срок до 16 июня 2017 г.
оплата в размере 2 800 000,00руб. в срок до 31 сентября 2017 г.
Покупателем была произведена предоплата в размере 200 000,00 рублей, что подтверждается Платёжным поручением N522 от 14.06.2017 г. Однако, окончательная оплата товара в размере 2 800 000,00 рублей до настоящего времени ответчиком не произведена.
Согласно п. 8.2. Договора за просрочку оплаты любого из платежей согласно договору Покупатель оплачивает пеню за каждый календарный день просрочки в размере 0,1% от просроченной суммы платежа, подлежащего оплате за советующий период, начиная с даты оплаты согласно договору, до даты полной оплаты просроченного платежа.
Как указано выше Товар в количестве 1-ой единицы был поставлен 09.06.2017 г. Окончательная оплата в размере 2 800 000,00 рублей должна быть произведена в срок до 31.09.2017 г.
Поскольку ответчиком была допущена просрочка оплаты поставленного и принятого товара истцом произведен расчет неустойки подлежащей взысканию на дату судебного разбирательства, а именно за период с 01.10.2017 по 26.03.2018, размер которой составил 492 800 руб.
Истцом в целях соблюдения досудебного урегулирования спора была направлена претензия от 04.10.2017 г., которая была вручена ответчику 09.10.2017 г., что подтверждается квитанцией почты России с описью вложения и отчетом об отслеживании почтового отправления N43001713747201.
В дальнейшем, истец повторно отправил претензию от 27.10.2017 г., что подтверждается квитанцией Почты России с описью вложения от 28.10.2017 и отчетом об отслеживании почтового отправления N 43200016018821, в которой просил погасить задолженность в размере 2 800 000,00 рублей по Договору NМ-003 купли-продажи от 09.06.2017 г., за переданный Товар - Д-820пс м "ДОМИНАНТА" Борона дисковая мульчирующая полуприцепная складная модернизированная с системой (тандемный) каток в количестве 1 шт., а также оплатить пени в соответствии с п. 8.2. Договора за весь период просрочки оплаты Товара, до даты полной оплаты просроченного платежа.
Однако, указанные претензии оставлены ответчиком без ответа и исполнения, что послужило основанием для обращения истцом в суд с настоящим иском о взыскании задолженности и неустойки в соответствии с правилами договорной подсудности, установленной пунктом 10.1 Договора.
Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения лиц, участвующих в деле, в соответствии со ст. 71 АПК РФ в совокупности с представленными сторонами доказательствами, арбитражный суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, а условия договора определяются по усмотрению сторон. Обязательства возникают из договора. По общим правилам договор имеет силу закона для его участников, следовательно, он должен исполняться.
В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитор) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов. По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки" покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными правовыми актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 статьи 486 Кодекса).
Частью 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты, либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.
Таким образом, в силу требований статей 309, 310, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации у ответчика возникла обязанность оплатить полученный товар.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Кроме того, согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Ответчик, возражая по существу заявленных требований, ссылается на то, что 13.10.2017 года им в адрес истца было направленно заявление о намерении расторгнуть Договор, с указанием причин такого намерения. Данное заявление было получено Истцом 27.10.2017 года, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении с номером отслеживания 43140595004931. Как указывает ответчик, причиной расторжения Договора является несоответствие предмета Договора заявленным характеристикам. Из пояснений ответчика следует, что при проведении пробной эксплуатации, Товар не подошел на глубокорыхление, каток забивался на влажных почвах, что существенно снижало скорость и глубину обработки.
Кроме того, ответчик, ссылаясь на п. 1.1 Договора, указывает, что Товар, переданный ему по Договору, является демонстративным, то есть бывшим в эксплуатации и был поставлен ООО "СпецТрансИнжиниринг" в рекламных целях для привлечения покупателей.
Согласно пояснений ответчика, подписание Акта приема-передачи Товара является формальным, Акт был подписан в отношении поставленной демонстративной техники. В дальнейшем, Истец должен был произвести поставку, другого нового Товара. Фактически же, Истец оставил демонстративный агрегат, бывший в употреблении, и свои исковые требования обосновывает, как за предоставленный товар надлежащего качества, в связи с чем, ответчик считает, что исковые требования являются необоснованными.
При этом, как указывает ответчик, переданный Товар, который ответчик приобретать не намерен, в настоящее время находится на территории МТМ машинно - тракторной мастерской Индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Пикаева Олега Владимировича, находящейся по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, с. Сиалеевская Пятина.
С учетом изложенного, по мнению ответчика, ООО "СпецТрансИнжиниринг" по настоящее время, надлежащим образом не исполнило свои обязательства по поставке товара в соответствии с условиями Договора, и в нарушение положений п. 2.1.6, 8.2 и 8.3 Договора истец незаконно удерживает сумму авансового платежа.
В соответствии с нормами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Так, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
Оценив доводы и возражения сторон в соответствии с положениями ст. 65, 67, 68, 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о несостоятельности доводов ответчика по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, и сторонами не оспаривается, между ООО "СТИ" и КФХ Пикаев О.В. заключен Договор NМ-003 купли-продажи от 09.06.2017 года.
По своей правовой природе данный договор является договором поставки и стороны при его исполнении должны руководствоваться общими положениями о договорах и положениями Главы 30 §3 Поставка товаров ст.ст. 506-524 ГК РФ.
Согласно ч. 1. Ст. 523 ГК РФ Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).
Согласно ч. 2 ст. 523 ГК РФ нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. (ч.2 ст. 450 ГК РФ)
Доказательств наличия вышеуказанных существенных нарушений Истца со стороны Ответчика не представлено.
Пункт 8.3. Договора устанавливает не право сторон на односторонний отказ, а регулирует отношения сторон после расторжения договора, а в частности устанавливает правовую судьбу денежных средств оплаченных по договору при его расторжении.
При этом сторона, заявившая об одностороннем отказе от исполнения договора, не освобождается от доказывания того, что нарушение другой стороны было существенным (согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ, а так же согласно ч.2 ст. 523 ГК РФ).
В одностороннем отказе от исполнения договора, посредством направления письма исх. N139 от 11.10.2017 г. (почтовый идентификатор 431405 95004931 от 13.10.2017 г.) Ответчиком не указанно в чем именно заключается существенное нарушение договора со стороны истца. В письме от 13.10.2017 г. ответчиком лишь указано, что Товар не соответствует "техническим характеристикам изделия", однако не отражено каким. Доказательств несоответствия Товара техническим характеристикам ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.
Следует отметить, что письмо исх. N139 от 11.10.2017 г. (почтовый идентификатор 431405 95004931 от 13.10.2017 г.) было направлено ответчиком после того как истцом были исполнены все обязательства по договору, что недопустимо и противоречит ч. 4 ст. 450.1 ГК РФ.
Так, сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
Аналогичная правовая позиция отражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22.12.1998 N 5848/98, из которого следует, что одностороннее расторжение покупателем договора купли-продажи невозможно, если договор был полностью исполнен продавцом.
Из материалов дела усматривается, что товар поставлен ответчику 09.06.2017, а 13.10.2017 ответчик направляет в адрес истца уведомление о расторжении договора, то есть по истечении более чем 4 месяцев пользования Товаром. При этом, доказательств принятия товара на ответственное хранения ответчиком в материалы дела не представлено.
Согласно ч. 1 ст. 514 ГК РФ когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.
Приемка товара без уведомления поставщика о его принятии на ответственное хранение означает принятие товара покупателем без возражений и необходимость его оплатить.
Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в Определении ВАС РФ от 18.03.2010 NВАС-2907/10 по делу NА32-27540/2008-62/409.
Истец, возражая против доводов ответчика, ссылается на то, что письмо Ответчика исх. N139 от 11.10.2017 г. было отправлено в адрес Истца после получения им первичной претензии направленной от ООО "СТИ" 03.10.2017 г., что, по мнению истца, является злоупотреблением правом.
Как следует из материалов дела, претензии к Товару в период с 09.06.2017 г. по 31.09.2017г., т.е. в период отсрочки платежа, со стороны Ответчика не предъявлялись, Товар фактически был принят Ответчиком и не находился на ответственном хранении.
Таким образом, суд приходит к выводу, что ответчик пытается уклониться от обязанности оплатить приобретенный Товар, который получил в фактическое владение в июне 2017 г., с отсрочкой платежа, а после получения претензии ООО "СТИ" от 03.10.2017 г., принимает меры для уклонения от ответственности и затягиванию процесса оплаты задолженности. Все вышеуказанные обстоятельства в совокупности свидетельствует о недобросовестности Ответчика (КФХ Пикаев О.В.) в гражданских правоотношениях и злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ).
Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.
Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что Ответчик - КФХ Пикаев О.В., недобросовестно реализовывал права, предоставленные им законом и договором, в связи с чем ему должно быть отказано в защите, а односторонний отказ от договора, изложенный в письме исх. N139 от 11.10.2017 г. (почтовый идентификатор 431405 95004931 от 13.10.2017 г.) является недействительным и не влекущим правовых последствий, в связи с чем, Договор N М-003 купли-продажи от 09.06.2017 г. является действующим.
Относительно довода Ответчика о том, что переданный Товар являлся "демонстративным образцом", а согласно п. 1.1. Договора Истец принял обязательство передать "новый" Товар, "не бывший в эксплуатации", в связи с чем, обязательство Истца по передаче Товара не исполнена, суд пришел к следующим выводам.
Согласно п. 2.2.5. Договора "Покупатель обязан произвести приемку Товара по качеству и комплектности в момент запуска Товара в эксплуатацию (п.2.1.9 Договора). Все расхождения по качеству и комплектности Товара, подлежащего передаче Покупателю, должны быть отражены в документе, на основании которого производиться запуск в эксплуатаиию (акт), либо в отдельном документе, прикладываемом к документу по которому производиться запуск в эксплуатаиию (в двух экземплярах). При несогласии одной из Сторон с мнением другой Стороны, изложенной в акте, она вправе письменно изложить свое мотивированное мнение (в акте либо в отдельном документе, прилагаемом к акту).
Таких актов, справок, иных документов не имеется и в материалы дела не представлено.
Согласно ч.1 статьи 67 АПК РФ Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.
Согласно статья 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Частью 1 статьи 75 АПК РФ установлено, что письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
Следовательно, по мнению суда, в Акте приема-передачи к Договору от 14.07.2017 г. в случае недопоставки и (или) поставки товара ненадлежащего качества, данное обстоятельство должно было быть отражено, а так же должно было быть указано, что конкретно недопоставлено (некомплектно).
Как установлено судом, в Акте приема-передачи к Договору от 14.07.2017 г. отражено, что "Покупатель принял товар в надлежащем качестве и количестве, признал его советующим Договору и не имеет претензий к Продавцу по качеству и количеству передаваемого Товара". Таким образом, суд приходит к выводу, что КФХ Пикаев О.В. не представил документальные доказательства заявленных доводов.
При таких обстоятельствах, учитывая, что наличие задолженности подтверждается материалами дела, в силу статей 309, 310, 516 ГК РФ требования истца о взыскании основного долга в сумме 2 800 000 руб. являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии с положениями статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.
Согласно п. 8.2. Договора за просрочку оплаты любого из платежей согласно договору Покупатель оплачивает пеню за каждый календарный день просрочки в размере 0,1% от просроченной суммы платежа, подлежащего оплате за советующий период, начиная с даты оплаты согласно договору, до даты полной оплаты просроченного платежа.
Как указано выше Товар в количестве 1-ой единицы был поставлен 09.06.2017 г. Окончательная оплата в размере 2 800 000,00 рублей должна быть произведена в срок до 31.09.2017 г.
В связи с указанным истцом ответчику начислены и предъявлены ко взысканию пени в сумме 492 800 руб.
Судом расчет суммы неустойки проверен и установлено, что пени начислены с применением процентной ставки 0,1 %, установленной п. 8.2 Договора, за период с 01.10.2017 г. по 26.03.2018 г. (до даты судебного заседания), т.е. за 176 дней просрочки, на сумму задолженности в размере 2 800 000 руб.: 2 800 000,00 * 176 * 0,1 /100 = 492 800,00 рублей.
Ответчик, возражая против заявленного требования, ссылается на то, что взыскание неустойки при одностороннем отказе от договора недопустимо, кроме того Ответчик полагает, что Истец необоснованно удерживает денежные средства в размере 200 000,00 рублей, оплаченных платежным поручением N522 от 14.06.2017 г.
Указанные доводы ответчика суд считает несостоятельными и подлежащими отклонению, поскольку судом Договор N М-003 купли-продажи от 09.06.2017 г. признан действующим и не прекращённым. При этом, денежные средства оплаченные ответчиком в размере 200 000,00 рублей платежным поручением N522 от 14.06.2017 г. являются не неустойкой, а частичной оплатой за поставленный товар.
Таким образом, поскольку факт нарушения ответчиком обязательства по своевременной оплате продукции установлен материалами дела, суд считает, что истец в соответствии с пунктом 8.2 договора и правилами, установленными статьями 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно начислил ответчику пени в общей сумме 492 800 руб.
Из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данных в пункте 69 постановления от 24.03.2016 N 7 "О применения некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", следует, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). То есть статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставила суду право уменьшить неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Так, при оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т.п.).
В соответствии с положениями пункта 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7, при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования.
В соответствии с положениями пункта 77 названного постановления, снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.
Согласно пункту 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.
В тоже время, согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применения некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).
Однако, как следует из материалов дела, ходатайств об уменьшении неустойки в ходе судебного разбирательства по делу от ответчика не поступало, каких-либо доказательств, подтверждающих, явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств в материалы дела им также не представлялись.
Таким образом, поскольку в материалах дела имеются доказательства длительного немотивированного неисполнения ответчиком своих договорных обязательств, в результате чего истец в значительной мере лишается того, на что он мог рассчитывать при заключении договора, суд считает сумму пени в размере 492 800 руб. соразмерной последствиям просрочки исполнения обязательства, а поэтому оснований для применения положений ст.333 ГК РФ не усматривается.
На основании изложенного, требования истца о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты поставленного товара подлежат удовлетворению в полном объеме.
Кроме того, истцом заявлены ко взысканию с ответчика судебные издержки по оплате юридических услуг в сумме 50 000 руб.
В обоснование заявленного требования истцом представлены следующие документы: Договор N 02-10/2017 на оказание юридических услуг от 05.10.2017, счет на оплату N 064 от 12.12.2017 на сумму 25 000 руб., N 067 от 15.12.2017 на сумму 25 000 руб., платежные поручения N 3797 от 18.12.2017 на сумму 25 000 руб., N 3800 от 18.12.2017.
Статья 101 АПК РФ определяет, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
Статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, отнесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Частью 2 статьи 110 АПК РФ установлено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
В силу части 1 статьи 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.
Согласно пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
Статья 110 АПК РФ предоставляет арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, при условии, что суд признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.
Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, представляет сторона, требующая возмещения указанных расходов, другая же сторона вправе доказывать чрезмерность заявленных расходов (ст. 65 АПК РФ).
Однако, пунктом 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 установлено, что разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ).
Заявлений о необходимости уменьшения размера подлежащих к взысканию расходов по оплате юридических услуг и доказательств чрезмерности понесенных истцом расходов с учетом стоимости таких услуг в регионе, а также сведений статистических органов о ценах на рынке юридических услуг ответчик суду не представил.
В отсутствие этих доказательств суд вправе по собственной инициативе возместить расходы в разумных, по его мнению, пределах лишь в том случае, если заявленные требования явно превышают разумные пределы.
Частью 2 статьи 9 АПК РФ определено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Соответственно, ответчик должен нести бремя негативных последствий своего процессуального бездействия.
Таким образом, оценив представленные истцом доказательства по правилам, предусмотренным ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что факт оказания услуг по представлению интересов в арбитражном суде, подготовке искового заявления, а также размер судебных расходов подтверждены материалами дела, в том числе Договором на оказание юридических услуг и платежными поручениями об оплате услуг, оказанных представителем.
Руководствуясь положениями статей 101, 106, 110, 112 АПК РФ, с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1, информационном письме Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82, информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 N 121, суд полагает, что судебные расходы в сумме 50 000 руб. с учетом объема оказанных представителем услуг, характера спора, объема подготовленной представителем истца доказательственной базы, качества изложения возражений и пояснений по делу, произведенных расчетов по сумме иска, а также экономической обоснованности произведенных расходов, являются обоснованными, документально подтверждены и отвечают принципу разумности. В связи с чем, суд приходит к выводу, что заявленные ко взысканию судебные издержки не являются явно чрезмерными.
С учетом изложенного и принимая во внимание непредставление ответчиком доказательств чрезмерности расходов на оплату услуг представителя истца, оснований для уменьшения заявленных к возмещению расходов на оплату услуг представителя у суда не имеется.
В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по оплате государственной пошлины в размере 37 378 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с последнего в пользу истца, которым она была уплачена в бюджет по платежному поручению N 3241 от 30.10.2017. Государственная пошлина в размере 2 086 руб., подлежащая уплате в связи с увеличением суммы исковых требований, подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.
Руководствуясь ст.ст. 101, 106, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Пикаева Олега Владимировича (ИНН130900511507, ОГРИП 304132318100066) в пользу ООО "СпецТрансИнжиниринг" (ИНН 6350012966, КПП 631201001) задолженность в сумме 2 800 000,00 руб., пени в размере 492 800,00 руб. за период просрочки с 01.10.2017 г. по 26.03.2018 г., расходы по уплате государственной пошлины в размере 37 378,00 руб. и судебные издержки на представителя в размере 50 000руб.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Пикаева Олега Владимировича (ИНН130900511507, ОГРИП304132318100066) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрения дела в суде в размере 2 086,00 руб.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья
В.В. Мехедова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка

Арбитражный суд Самарской области

Все документы →

Полезная информация

Судебная система Российской Федерации

Как осуществляется правосудие в РФ? Небольшой гид по устройству судебной власти в нашей стране.

Читать
Запрашиваем решение суда: последовательность действий

Суд вынес вердикт, и вам необходимо получить его твердую копию на руки. Как это сделать? Разбираемся в вопросе.

Читать
Как обжаловать решение суда? Практические рекомендации

Решение суда можно оспорить в вышестоящей инстанции. Выясняем, как это сделать правильно.

Читать