Дата принятия: 16 апреля 2021г.
Номер документа: 11АП-2963/2021, А65-29080/2019
ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2021 года Дело N А65-29080/2019
Резолютивная часть постановления оглашена 13 апреля 2021 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 16 апреля 2021 года.
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,
судей Коршиковой Е.В., Романенко С.Ш.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Шишкиной К.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Лэззет" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.01.2021 по делу N А65-29080/2019 (судья Хафизов И.А.),
принятое по иску закрытого акционерного общества "Лэззет"
к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Приволжского района",
третьи лица: ООО "Управляющая компания "Ран сервис", ИП Сулейманов А.И.,
о взыскании убытков в сумме 487 470 руб.,
при участии представителей:
от истца - представитель Гильфанов Р.Н. по доверенности от 22.08.2020, представитель Исхаков Д.Г. по доверенности от 12.04.2021,
от ответчика - не явились, извещены надлежащим образом,
от третьих лиц - не явились, извещены надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ:
Закрытое акционерное общество "Лэззет" (истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Приволжского района" (ответчик, Управляющая компания) о взыскании убытков в сумме 487 470 руб.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 марта 2020 года к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены: ООО "Управляющая компания "Ран сервис", ИП Сулейманов А.И.
Арбитражный суд Республики Татарстан решением от 19.01.2021 в удовлетворении исковых требований отказал.
Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.
В обоснование своей жалобы истец указал, что факт залива принадлежащего ему нежилого помещения подтверждается актом от 10.03.2017, а также свидетельскими показаниями Бадяшина В.А., а стоимость выполненных работ по устранению залива - актом выполненных работ от 27.03.2017, платежным поручением от 14.03.2017, квитанцией к приходному кассовому ордеру от 14.03.2017, накладной от 14.04.2017.
В судебном заседании представители истца поддержали доводы жалобы.
Ответчик и третьи лица явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришeл к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.
Как следует из материалов дела, истцу на праве собственности принадлежит нежилое помещение в доме N 99 по ул.Рихарда Зорге, г.Казань.
Как указывал истец, в марте 2017 года произошел залив нежилого помещения, принадлежащего истцу, протекли потолки по причине течи кровельного покрытия над вышеуказанным нежилым помещением.
Как следует из представленного в обоснование иска акта (т.1.л.д.30), 10.03.2017 комиссия в составе директора ЗАО "Лэззэт", бухгалтера ЗАО "Лэззэт", водителя-экспедитора ЗАО "Лэззэт", слесаря ООО "УК ЖКХ Приволжского района" составили акт с выходом на место по адресу: г.Казань, ул.Рихарда Зорге, д.99, нежилое помещение ЗАО "Лэззэт", согласно которому комиссия обнаружила, что в результате таяния снега и дождя произошло затопление нежилого помещения ЗАО "Лэззэт", имеются следы намокания на потолках, на стенах: в зале, мясном и мучном цехе.
В указанный период времени управление многоквартирным домом N 99 по ул. Рихарда Зорге г.Казани осуществляло общество с ограниченной ответственностью "УК ЖКХ Приволжского района"
Со ссылкой на то, что причина заливов устранена не была, истец произвел ремонт кровельного покрытия над своим нежилым помещением. Как указывает истец, расходы по проведению работ в общей сумме составили 487 470 (четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят) рублей, что подтверждает договором подряда, актом выполненных работ от 27 марта 2017 года, платежным поручением от 14 марта 2017 года, квитанцией к приходному кассовому ордеру от 14 марта 2017 года, накладной N 4819 от 14 марта 2017 года.
26.08.2019 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием возместить ему понесенные убытки (т.1, л.д.10).
Поскольку претензия осталась без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.
При рассмотрении спора суд первой инстанции руководствовался статьями 15, 393, 401, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса, а также разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Возмещение убытков - это мера гражданско-правовой ответственности, поэтому ее применение возможно лишь при наличии условий ответственности, предусмотренных законом.
В силу норм статьи 393 ГК РФ для взыскания убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения обязательства, наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками, размер требуемых убытков, поэтому нормы пункта 2 статьи 401 ГК РФ должны применяться во взаимосвязи с нормами статей 15, 307 - 309, 393 ГК РФ.
Гражданское законодательство исходит из принципа полного возмещения убытков, если законом или договором не предусмотрено их ограничение.
Согласно статье 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины, кроме, случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.
Следовательно, истец, предъявляя требования к ответчику, должен был доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств, приведших к затоплению помещений истца и наличие причинно-следственной связи между нарушениями ответчика и возникновением у истца убытков.
Согласно статье 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Для наступления деликтной ответственности ответчика необходимо наличие состава правонарушения, включающего в себя наступление вреда и его размер, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между возникшим вредом и действиями указанного лица, а также вину причинителя вреда.
Отсутствие доказательств хотя бы одного из указанных обстоятельств влечет недоказанность всего состава гражданско-правового института убытков и отказ в удовлетворении исковых требований.
В соответствии с разъяснениями, данными Верховным судом Российской Федерации в пункте 12 постановления Пленума от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков.
В соответствии с частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
В силу пункта 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
Исковые требования мотивированы ненадлежащим выполнением ответчиком обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома, а именно несвоевременной заменой непригодного кровельного покрытия над нежилым помещением истца.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии в деле документов, подтверждающих наличие причинно-следственной связи между понесенными истцом расходами и действиями (бездействием) ответчика.
В соответствии с пунктом 152 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354), в случае причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме исполнитель и потребитель (или его представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен. Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю (или его представителю), второй - остается у исполнителя.
Доказательства приглашения ответчика (управляющей организации) для обследования места происшествия и составления акта осмотра, в котором был бы зафиксирован факт непригодности кровельного покрытия и залива помещения, в материалах дела отсутствуют.
Кроме того, акт от 10.03.2017 не содержит информации, подтверждающей, что при составлении акта присутствовали полномочные представители ООО "Управляющая компания Приволжского района", наделенные правом выступать от имени управляющей компании, правом совместного обследования и подписания соответствующих документов по результатам обследования затопленного помещения.
В нарушение Постановления Правительства от 06.05.2011 N 354 акт от 10.03.2017 не содержит информации о повреждении имущества принадлежащего истцу, будь то повреждения самих помещений, либо повреждений имуществу (столы, тумбочки, шкафы и т.д.), также не содержит сведения о дате затопления, дате обращения в аварийно-диспетчерскую службу. Также, данный акт не содержит информации о том, что комиссией обследовалось кровельное покрытие над спорным помещением.
В ходе судебного заседания 13.03.2020 судом был допрошен в качестве свидетеля Бадяшин Владимир Александрович (лицо, указанное в акте о затоплении от 10.03.2017 как слесарь ООО "УК ЖКХ Приволжского района"). Бадяшин Владимир Александрович пояснил, что в период с января 2015 по май 2017 года работал сварщиком в ООО "Ран сервис" (указанное подтверждается записью в его трудовой книжке (т.1.л.д.75)), которое являлось подрядной организацией ООО "Управляющая компания Приволжского района". Как указал Бадяшин В.А., 10.03.2017 он находился в спорном доме и случайно узнал о затоплении, был приглашен в качестве свидетеля при составлении акта затопления.
Таким образом, полномочные представители ООО "Управляющая компания Приволжского района" не были поставлены в известность о факте затопления и составлении акта от 10.03.2017. Доказательства обращения истца в адрес ответчика по факту непригодного состояния кровельного покрытия и отказ последнего от исполнения возложенных на него обязанностей в материалах дела отсутствуют. К акту от 10.03.2017 не приложен документ (акт, заключение) от "аварийной службы" с отражением причины залития помещения истца.
Надлежащая фиксация причин повреждений истцом не осуществлена.
Обследования кровли на предмет ее функциональности и работоспособности в целом не производилось, из акта данный факт не следует. Ведомость дефектов, представляющая собой основание для оценки общего состояния кровли, не составлялась.
Само по себе указание в акте от 10.03.2017 о причине затопления (таяние снега и дождя) без документального подтверждения факта непригодности кровельного покрытия, ответственность за надлежащие состояние которого возложена на ответчика, не свидетельствует безусловно о том, что протечка произошла вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком возложенных на него обязанностей.
В связи, с чем суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что представленный истцом акт от 10.03.2017 сам по себе не может быть положен в основу доказательственной базы возникновения причинно-следственной связи между причинением убытков и виновными действиями ответчика.
Истец, очевидно предвидя процедуру возмещения ответчиком убытков, должен был предпринять разумные меры по сбору доказательственной базы.
Доказательства наличия протечек кровли до осуществления работ по ее замене истцом также не представлены.
Доводы истца о том, что ответчик ненадлежащим образом исполнял обязательства, вследствие чего произошло затопление нежилого помещения истца, не могут быть приняты, поскольку не основаны на доказательствах, а имеют предположительный субъективный характер.
Из материалов дела также не следует, что в течение спорного периода, и периода, предшествующего спорному, истцом ответчику предъявлялись требования, претензии относительно порядка содержания кровли. Доказательств того, что ответчиком не принимались необходимые меры по надлежащему содержанию крыши МКД, в материалы дела не представлены.
Кроме того, истцом не доказано, что им принимались меры для предотвращения убытков и уменьшения их размера.
Принимая во внимание, что в качестве одного из основания заявленных требований истец ссылался на ненадлежащее выполнение ответчиком обязанностей по содержанию общего имущества, и что доказательства необходимости срочного ремонта в дело не представлены, суд первой инстанции правомерно руководствовался частью 1 статьи 44, частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса, а также пунктом 1 статьи 246 и пунктом 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в целях управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов, за исключением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимого по вопросам, указанным в пунктах 4.5 и 4.6 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть проведено повторное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (часть 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, что решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением предусмотренных пунктами 1.1, 4.2 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса решений, которые принимаются более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, и предусмотренных пунктами 1, 1.1-1, 1.2, 2, 3, 3.1, 4.3 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, решения, предусмотренного пунктом 4.5 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, которое принимается в соответствии с частью 1.2 настоящей статьи, а также решения, предусмотренного пунктом 4.6 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, которое принимается в соответствии с частью 1.3 настоящей статьи.
В соответствии с частью 5 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.
Пункт 1 статьи 246 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.
В силу пункта 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
Таким образом, исходя из указанных норм права, режим использования общего имущества МКД должен быть установлен решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которое является обязательным для собственников и которому последние обязаны подчиняться.
В материалах дела отсутствуют и истцом не представлены доказательства того, что собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Казань, ул.Р.Зорге, 99, согласовали вопрос о необходимости выполнения ремонта кровли, объем, виды, стоимость работ, подрядные организации, привлекаемые к выполнению данных работ и условия заключаемых с ними договоров подряда.
Доказательств проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и принятия этим собранием решений по данным вопросам, суду не представлено.
Принятие такого решения одним из собственников (истцом) самостоятельно без согласования с другими собственниками противоречит нормам статей 210, 246, 247 Гражданского кодекса Российской Федерации и статей 36, 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации и не может служить основанием для возложения возникающих в связи с этим расходов на собственников, не принимавших такого решения.
Кроме того, истец не представил доказательств необходимости и обоснованности затрат по оплате третьему лицу работ по ремонту кровли, осуществление данных работ в интересах ответчика и собственников помещений в многоквартирном доме, исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений ответчика и собственников помещений в многоквартирном доме и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью, а также наличие согласия ответчика и собственников помещений в многоквартирном доме на несение истцом расходов по оплате третьему лицу таких работ. Предписаний уполномоченных органов о прекращении нарушений обязательных требований жилищного законодательства, об устранении выявленных нарушений, а также протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении ответчика, в материалах дела не имеется.
Оценивая представленные в дело доказательства, суд первой инстанции отметил, что согласно представленным истцом документам, он приобрел строительные материалы на сумму 241 470 руб. (том 1, л.д. 8-9), заключил договор подряда и произвел оплату за ремонтные работы на сумму 246 000 руб. (том 1, л.д. 7) 14.03.2017, то есть на второй рабочий день после указанной истцом даты залива.
27.03.2017 истец подписал с подрядчиком акт выполненных работ, согласно которому исполнитель оказал заказчику услуги за ремонтные работы по обустройству кровли на сумму 246 000 руб. (том 1, л.д. 6).
Также истцом был представлен договор подряда N 3 от 15.05.2017 между ИП Сулеймановым А.И. (исполнитель) и ЗАО "Ляззэт" (заказчик), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы по обустройству кровли по ул.Р.Зорге, 99 в срок с 15.05.2017 по 28.05.2017 (т.1, л.д.16-17). В последующем истец отозвал указанный документ, сославшись на ошибку при его оформлении.
Таким образом, с момента совершения события, зафиксированного актом, до момента начала процесса ремонта кровли по инициативе истца прошло 2 рабочих дня, при этом, управляющая компания не была вовлечена в данный процесс, к ней не предъявлялись требования о ненадлежащем исполнении обязанностей и наличии аварийной ситуации в виде протекающей кровли, требующей срочного вмешательства со стороны обслуживающей организации, не зафиксировано совместное обследование как причин намокания стен помещений, принадлежащих истцу, так и сам факт намокания стен.
В ходе судебного разбирательства, судом, по ходатайству ответчика, была назначена судебная экспертиза.
Проведение судебной экспертизы поручено экспертам Закировой Энже Асхатовне и Султановой Саиде Файсуновне, которые предупреждены судом, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.
Перед экспертами на разрешение были поставлены следующие вопросы:
1) Определить рыночную стоимость строительно-монтажных работ по ремонту кровельного покрытия (ориентировочная площадь кровли 615, 6 кв. м), находящегося над помещением N 1003, расположенным по адресу г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 99А, по состоянию на март 2017 года (соответствует ли объем, цена работ и использованных строительных материалов, указанных в договоре подряда N 2 от 14.03.2017, акте выполненных работ от 27.03.2017 и накладной N 4819 от 14.03.2017, рыночной цене аналогичных видов работ за указанный период)?
2) Определить, производились ли фактически работы по ремонту кровельного покрытия, находящегося над помещением N 1003, расположенного по адресу г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 99А, пом. 1003 в марте 2017 года (имеется ли возможность экспертным путем определить факт выполнения работ по договору подряда N 2 от 14.03.2017 в марте 2017 года).
По результатам проведенной экспертизы экспертной организацией представлено экспертное заключение N 0809/20 (т.2, л.д.37-60), согласно которого:
1. Установлено, что объём, цена работ и использованных строительных материалов, указанных в договоре подряда N 2 от 14.03.2017, акте выполненных работ от 27.03.2017 и накладной N 4819 от 14.03.2017, не соответствует рыночной цене аналогичных видов работ за указанный период по следующим основаниям:
- согласно накладной N 4819 от 14.03.2017 кровельное покрытие над исследуемым помещением N 1003 выполнено в 2 слоя материалом Унифлекс, в то время как натурным обследованием установлено, что кровельное покрытие устроено поверх старого покрытия в один слой материалом Стеклоизол;
- стоимость работ по ремонту кровельного покрытия согласно договору подряда N 2 от 14.03.2017 и акту выполненных работ от 27.03.2017 составляет 246 000 рублей, а по проведенным экспертами расчётам фактическая рыночная стоимость работ по ремонту кровли составила 76 754, 75 рублей;
- стоимость материалов для ремонта кровельного покрытия согласно накладной N 4819 от 14.03.2017 составила 241 470 рублей, а по проведенным экспертами расчётам фактическая рыночная стоимость материалов для работ по ремонту кровли составила 110 214, 97 рублей.
2. В ходе проведения экспертизы установлено, что над помещением N 1003, расположенным по адресу: г.Казань, ул.Р.Зорге, Д.99А, выполнены работы по ремонту кровли, а именно - произведен монтаж нового покрытия из материала Стеклоизол в один слой поверх старого покрытия кровли. Однако, определить, выполнялись ли работы по ремонту кровли в марте 2017 года, не представляется возможным. Экспертом определён ориентировочный возраст кровельного покрытия по методу срока жизни конструкции, который для исследуемой кровли составляет ориентировочно 2, 5 - 3,5 года.
На основании части 2 статьи 64, части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами.
Таким образом, экспертизой установлено использование иного строительного материала в ином количестве в отличие от указанного в накладной N 4819 от 14.03.2017 (приложенной в качестве обоснования иска). Соответственно, истцом не подтверждены затраты на строительные материалы.
В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, истцом не представлено надлежащих и допустимых доказательств, что именно протекание кровли стало причиной затопления помещения, а также что такое протекание произошло именно в результате ненадлежащего выполнения обязанностей управляющей компанией.
Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.
В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Признак допустимости доказательств, предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ, в соответствии с которой обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Достаточность доказательств можно определить, как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).
Поскольку в силу действующего законодательства именно на истце лежит обязанность доказывания элементов состава правонарушения, необходимого для привлечения к ответственности в виде возмещения вреда, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недоказанности истцом состава в действиях (бездействии) ответчика и, соответственно, о отсутствии правовых и фактических оснований для удовлетворения иска.
Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.
Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя.
Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.01.2021 по делу N А65-29080/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа, через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий Л.Л. Ястремский
Судьи Е.В. Коршикова
С.Ш. Романенко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка