Дата принятия: 28 августа 2020г.
Номер документа: 10АП-11680/2020, А41-25623/2020
ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2020 года Дело N А41-25623/2020
Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
судьи Игнахиной М.В.,
без вызова сторон,
рассмотрев в порядке статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Прогресс Спец Сервис" (10АП-11680/2020) на решение Арбитражного суда Московской области от 27 июля 2020 года по делу N А41-25623/2020, рассмотренному в порядке упрощенного производства, по заявлению МУП "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" к ООО "ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС" о взыскании,
УСТАНОВИЛ:
муниципальное унитарное предприятие городского округа Подольск "Подольская теплосеть" (далее - МУП "Подольская теплосеть", предприятие, истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС" (далее - ООО "ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС", общество, ответчик) о взыскании 799 918 руб. 05 коп. задолженности за поставленную в феврале 2020 года тепловую энергию по договору N 2927 от 01.12.2018.
Настоящее дело рассмотрено в соответствии с положениями главы 29 АПК РФ в порядке упрощенного производства.
Решением Арбитражного суда Московской области от 27.07.2020 по делу N А41-25623/20 заявленные требования удовлетворены (л.д. 56).
Не согласившись с принятым решением ООО "ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило обжалуемое решение отменить.
Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 АПК РФ с учетом особенностей, предусмотренных статьей 272.1 АПК РФ, о порядке рассмотрения апелляционных жалоб на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства.
В соответствии с пунктом 5 статьи 228 АПК РФ судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 настоящей статьи.
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.
Как следует из материалов дела, 01.12.2018 между МУП "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" (ресурсоснабжающая организация) и ООО "ПРОГРЕСС СПЕЦ СЕРВИС" (абонент) заключен договор N 2927, в соответствии с которым предприятие обязалось осуществлять поставку тепловой энергии, а общество обязалось производить оплату за поставленную тепловую энергию с соблюдением сроков, размере и порядка оплаты, определенных договором (л.д. 28-30).
Согласно пункту 5.1 договора, количество поданной/использованной тепловой энергии и теплоносителей определяется по показаниям допущенных в установленном порядке в эксплуатацию коммерческих узлов учета, установленных у абонентов и находящихся в его ответственной эксплуатации.
В соответствии с пунктом 3.2.8 договора, абонент обязался ежемесячно, 25 числа расчетного месяца, самостоятельно зарегистрировать показания установленных и допущенных в эксплуатацию приборов коммерческого учета, оформить показания актом установленной формы и предоставить в теплоснабжающую организацию не позднее 26-го числа расчетного месяца.
Статьей 6 договора предусмотрен порядок расчетов за отпущенную тепловую энергию.
В соответствии с пунктом 6.1 договора, абонент обязался оплачивать отпущенную тепловую энергию:
стоимость потребленной тепловой энергии в расчетном месяце по регулируемому тарифу. Регулируемые тарифы на отпуск тепловой энергии устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов, принимается сторонами без дополнительного соглашения и являются обязательными для сторон.
Пунктом 6.2 договора установлено, что оплата абонентом тепловой энергии за расчетный месяц производится при выставлении счета, счета-фактуры, акта выполненных работ, детализации, составленных в электронном виде по формам, утвержденным приказом ФНС России от 24 марта 2016 г. N ММВ-7-15/155@ до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Все расчеты по договору осуществляются по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления абонентом денежных средств на расчетный счет РСО, указанный в договоре (пункт 6.3 договора).
Во исполнение условий договора в феврале 2020 года предприятие осуществило поставку обществу тепловой энергии.
Однако ответчик оплату поставленной тепловой энергии надлежащим образом не произвел, задолженность составила 799 918 руб. 05 коп.
Претензия предприятия от 16.03.2020 N ЮП85 (л.д. 25) с требованием о погашении задолженности оставлена обществом без удовлетворения.
Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с иском в суд.
Удовлетворяя иск, суд первой инстанции обосновано исходил из следующего.
Согласно пункту 2 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547 Кодекса) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Статьей 544 ГК РФ предусмотрено, что оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Согласно пункту 1 статьи 541 ГК РФ количество поданной энергоснабжающей организацией и использованной абонентом энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
В силу п. 1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения, подлежит коммерческому учету.
Пунктом 2 вышеуказанной статьи установлено, что коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.
В приложении N 3 (акте разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок и сетей N 2927 от 01.12.2018) к заключенному договору указано, что в вышеуказанном многоквартирном жилом доме установлена независимая теплопотребляющая установка ИТП.
Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок и сетей подписан со стороны истца и ответчика.
В многоквартирном доме, находящимся в управлении ответчика установлен индивидуальный тепловой пункт (ИТП), предназначенный для обеспечения жилого дома горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом, и позволяющий управлять режимами теплопотребления, преобразовывать, регулировать параметры теплоносителя и распределять теплоноситель по конечным потребителям с необходимыми им параметрами.
В соответствии с условиями договора количество поданной/использованной тепловой энергии и теплоносителей определяется по показаниям допущенных в установленном порядке в эксплуатацию коммерческих узлов учета, установленных у абонента и находящихся в его ответственной эксплуатации (пункт 5.1 договора).
По вышеуказанному договору истец осуществляет поставку ответчику только тепловой энергии. Поставку горячей воды истец ответчику не осуществляет.
Для определения стоимости поставленной тепловой энергии истец использует количество (объем) поставленной тепловой энергии, измеряемое в гигакалориях (Гкал), зафиксированное общедомовым прибором учета тепловой энергии и тариф, установленный органами исполнительной власти, осуществляющими государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения (Комитетом по ценам и тарифам Московской области) для истца на тепловую энергию.
В соответствии со статьей 21 постановления правительства РФ от 14.02.2012 N 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", при установлении порядка определения объемов коммунального ресурса, поставляемого по договору ресурсоснабжения, заключенному исполнителем в целях предоставления коммунальных услуг и потребляемого при содержании общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21(1) настоящих Правил, учитывается следующее:
а) объем коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на основании показаний указанного прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) за вычетом объемов поставки коммунального ресурса собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, заключенным ими непосредственно с ресурсоснабжающими организациями (в случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).
Согласно ст. 30 раздела 5 Приказа Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", коммерческий учет на объектах потребителя, оборудованных ИТП, осуществляется в точках измерения на вводе в ИТП.
Общедомовой прибор учета тепловой энергии, фиксирует объем ресурса (тепловой энергии), поставленного истцом по договору и подлежащего оплате ответчиком.
Объем использованного при производстве коммунального ресурса определяется по показаниям прибора учета, фиксирующего объем такого коммунального ресурса, а при его отсутствии - пропорционально расходам такого коммунального ресурса на производство тепловой энергии, используемой в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению и (или) в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
Начисление платы за поставленную тепловую энергию истец произвел в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством РФ, условиями заключенных договоров, актами показаний общедомовых приборов учета и тарифом, установленным для истца органом, регулирующим ценообразование в сфере теплоснабжения.
Оплату за потребленную тепловую энергию по вышеуказанному договору за указанный период ответчик истцу своевременно и в полном объеме не произвел.
Показания индивидуальных приборов учета по горячей воде ответчик истцу не предоставляет, так как по договору истец осуществляет поставку только тепловой энергии.
Ответчик как управляющая организация приобретает тепловую энергию у истца (ресурсоснабжающей организации) в целях самостоятельного приготовления горячей воды для предоставления данной коммунальной услуги жителям домов.
В рассматриваемом случае из материалов дела следует факт подключения объектов теплоснабжения общества к сетям предприятия, как и факт поставки тепловой энергии на объекты ответчика.
Факт поставки тепловой энергии в спорный период подтверждается актом от 29.02.2020 N 1683 (л.д. 35), счетом от 29.02.2020 N 1694 (л.д. 36), счетом-фактурой от 29.02.2020 N 1683 (л.д. 37) представленными в материалы дела.
При этом между сторонами отсутствуют разногласия относительно объемов отпущенного в спорный период коммунального ресурса.
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о правомерности применения истцом способа определения количества тепловой энергии и теплоносителя в спорный период.
Статьей 65 АПК РФ на лиц, участвующих в деле возлагается обязанность доказывания обстоятельств, являющихся основанием их требований и возражений и имеющих значение для рассмотрения дела.
Поскольку ответчик не представил суду каких-либо доказательств, опровергающие сведения истца об объеме, качестве поставляемой энергии, а также доказательства оплаты фактически потребленного ресурса в полном объеме, суд первой инстанции на основе всестороннего исследования и надлежащей оценки всех доказательств в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании долга в заявленной сумме.
Поскольку доказательств, подтверждающих оплату поставленных коммунальных ресурсов в материалы дела не представлено, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об удовлетворении требования о взыскании задолженности.
Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что истец не представил доказательств наличия/отсутствия нежилых помещений в МКД и наличие/отсутствие заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов, заключенных истцом непосредственно с собственниками/арендаторами нежилых помещений, несостоятелен в силу следующего.
Из материалов дела следует, что ответчик является управляющей организацией по данному МКД и любые договоры между собственниками нежилых помещений и ресурсоснабжающими организациями заключаются с участием управляющей организации.
Согласно абзаца 4 пункта 6 Правил N 354 управляющая организация предоставляет ресурсоснабжающим организациям, поставляющим коммунальные ресурсы в многоквартирный дом, сведения о собственниках нежилых помещений в многоквартирном доме, а также направляет уведомления собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме о необходимости заключения договоров ресурсоснабжения непосредственно с ресурсоснабжающими организациями.
Таким образом, без уведомления со стороны управляющей организации до заключения договора ответственность за снабжение коммунальными ресурсами лежит на управляющей компании, согласно п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации Правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Данный порядок изменяется в части поставки коммунальных ресурсов только после передачи абонентов (потребителей) в РСО в соответствии с требованиями ЖК РФ и Правил N 354.
При заключении прямого договора между собственником нежилого помещения и ресурсоснабжающей организацией обязанности управляющей организации по поставке коммунального ресурса в нежилое помещение прекращаются.
В остальной части отношения управляющей организации и собственников нежилых помещений не изменяются.
При этом ответчик не указал каким образом наличие/отсутствие нежилых помещений влияет на обязанность ответчика произвести оплату поставленного коммунального ресурса.
Расчет поставленного коммунального ресурса произведен истцом с учетом потребления показателей приборов учета, установленных на жилые помещения и общедомовые нужды, что следует из актов снятия показания приборов учета потребленной тепловой энергии и теплоносителя и (или) горячего водоснабжения, подписанных ответчиком, и ведомостей учета параметров теплопотребления.
Из данного расчета не следует, что включены в него нежилые помещения.
Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению, поскольку не подтверждают правомерность позиции заявителя, противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, данные доводы сделаны при неправильном и неверном применении и толковании норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения, имеющиеся в материалах дела доказательства, оцененные судом по правилам статей 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не подтверждают законности и обоснованности позиции заявителя.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение.
Нарушений, либо неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, которые привели или могли привести к вынесению неправильного решения, апелляционная инстанция не усматривает.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьями 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Московской области от 27 июля 2020 года по делу N А41-25623/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.
Судья
М.В. Игнахина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка